Выделить супружескую долю в наследстве в Екатеринбурге

12.2. Выделение супружеской доли в наследстве

Как указывается в п. 1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичное правовое регулирование режима собственности супругов установлено в Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 33, 34, 36, 39). Таким образом, совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, или один из них не приобрел имущество по безвозмездной сделке, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Вместе с тем, в соответствии со ст. 1150 ГК РФ совместным завещанием супругов или наследственным договором можно предусмотреть иные правила и условия наследования общего имущества пережившим супругом.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяется в соответствии со ст. 256 ГК РФ. Кроме того, при определении доли пережившего супруга необходимо выяснить факт приобретения имущества в период брака на совместные средства. К имуществу, нажитому супругами во время брака законодатель в ст. 34 СК РФ относит доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Режим совместной собственности супругов распространяется на все нажитое в браке имущество и в тех случаях, когда один из супругов в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам
не имел самостоятельного дохода. При этом следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 256 ГК РФ имущество, принадлежащее каждому из супругов, может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Приведенное правило не применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено иное.

В качестве подтверждения принадлежности пережившему супругу половины общего с наследодателем имущества выступает свидетельство оправе собственности на долю в общем имуществе супругов, выдача которого предусмотрена в ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В случае смерти одного из супругов, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов производится нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Вместе с тем, в соответствии со ст. 1150 ГК РФ совместным завещанием супругов или наследственным договором можно предусмотреть иные правила и условия наследования общего имущества пережившим супругом.

Как выделить: алгоритм действий наследника и нотариуса

В законе «О нотариате» ст. 75 определён порядок выдела обязательной доли супруга. Она будет обозначена и определена нотариусом, после чего им будет выдано свидетельство о праве на неё. Предварительно следует нанести ему визит и подать заявление о проведении этой процедуры.

Должностное лицо обязано известить других наследников, о данном факте. Для этого высылается специальное извещение, где указывается эта информация. По желанию других правопреемников может быть определена вторая половина умершего супруга, что облегчит дальнейший раздел.

Несогласный с выдачей свидетельства правопреемник, вправе оспорить его в судебном порядке.

Однако существует такое понятие, как обязательная доля в наследстве она несколько отличается от супружеской.

Можно ли отказаться от супружеской доли?

Супружеская доля пережившего супруга не включается в наследственную массу. Но муж/жена вправе отказаться от своей части. Для этого пишется заявление с отказом выделить имущество из совместной собственности, ст. 9 и ст 236 ГК.

Важно! После подписания такого заявления, супруг теряет право собственности на имущество.

Заявление оформляется в письменном виде и заверяется нотариусом. Последний не вправе отговаривать клиента, он должен разъяснить последствия отказа.

После этого нотариус вносит отказную часть в наследственную массу и разделяет ее между наследниками.

Если отказное заявление не подается, нотариус не может включить в наследство супружескую долю пережившего мужа/жены.

Заявление оформляется в письменном виде и заверяется нотариусом. Последний не вправе отговаривать клиента, он должен разъяснить последствия отказа.

Регистрация выдела доли наследника в наследстве

Чаще всего делится наследственное имущество, которое является недвижимым, а также дорогостоящее движимое имущество, такое как автомобили. Указанные объекты у нас регистрируются в установленном законом порядке.

Чтобы зарегистрировать выдел доли в наследстве в отношении недвижимого имущества или транспортных средств необходимо получить свидетельство у нотариуса на соответствующие объекты или решение суда о выделе доли в наследстве и представить данные документы в регистрирующие органы. Помимо указанных документов необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, и написать заявление о регистрации.

ПОЛЕЗНО : смотрите также видео на нашем канале YouTube по вопросам оформления наследства и споров, в которых участвует наш адвокат по наследственным делам:


Только специалист расскажет, как выделить долю в наследстве без дополнительных проблем и трудностей. Если пытаться решить проблему самостоятельно, то процесс будет долгим и сложным.

Выделение супружеской доли из наследственной массы: право или обязанность?

И. Гарин, нотариус.

А. Таволжанская, помощник нотариуса (г. Санкт-Петербург).

В связи с ростом правосознания общества и активизацией гражданского оборота в последнее время как перед практикующими юристами, так и перед простыми гражданами все острее встает проблема соотношения титульного и реального права собственности. В нотариальной практике эта проблема проявляет себя, в частности, в вопросе о необходимости выделения супружеской доли из наследственной массы. “Не замечать” наличие супружеской доли в наследственном имуществе – основная позиция большинства практикующих нотариусов, которая преобладала до последнего времени. В настоящее время все больше нотариусов задумывается о законности такой позиции. Вступившая в силу с 1 марта 2002 г. ст. 1150 ГК РФ подчеркнула наличие проблемы в этом вопросе, но не внесла в него ясности.

Имущество, приобретенное в браке, является по общему правилу общей совместной собственностью супругов (п. 1 ст. 33, ст. 34 СК РФ, п. 1 ст. 256 ГК РФ). Со смертью одного из участников совместной собственности и с появлением нового участника собственности – наследника совместная собственность прекращается, поскольку п. 3 ст. 244 ГК по общему правилу предусматривает долевую собственность пережившего супруга и наследника. Нотариус, ведущий наследственное дело, должен решить дилемму: какой из двух возможных способов оформления прав пережившего супруга и наследника выбрать.

Первый способ заключается в установлении долевой собственности пережившего супруга и наследника на имущество, находившееся в общей совместной собственности супругов. Этот способ реализуется путем выделения супружеской доли, которое предусмотрено ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и ст. 1150 ГК.

Второй способ оформления прав пережившего супруга и наследника заключается в том, что имущество, находившееся в совместной собственности супругов, включается в наследственную массу без выделения супружеской доли и переходит в собственность наследника (либо общую долевую собственность наследников, если их несколько). Такой способ также применяется на практике, хотя законом явно не предусмотрен.

Решая дилемму выбора между указанными двумя способами, практикующий нотариус сталкивается с проблемой, вынесенной в заголовок настоящей статьи: выделение супружеской доли из наследственной массы – право или обязанность?

На наш взгляд, данная проблема распадается на несколько вопросов. Имеет ли право переживший супруг отказаться от выделения супружеской доли? Обязан ли он оформлять свои права на супружескую долю и, каковы могут быть юридические последствия его бездействия? Имеет ли право нотариус принять отказ от выделения супружеской доли, или он обязан выделить эту долю независимо от воли пережившего супруга и наследников? Имеет ли право нотариус не выделять супружескую долю при отсутствии какого-либо волеизъявления пережившего супруга и наследников?

Читайте также:  До скольки лет билет детский на ЖД

Для ответа на поставленные вопросы необходимо понять, чем является отказ пережившего супруга от выделения супружеской доли. К сожалению, действующее законодательство явно не предусматривает такого отказа. Однако, очевидно, это действие пережившего супруга направлено на прекращение его права общей собственности на объект, находившийся в общей совместной собственности с умершим супругом. То есть, в соответствии со ст. 153 ГК, отказ от выделения супружеской доли из наследственной массы является сделкой.

Следует ответить на вопрос, является ли эта сделка односторонней или многосторонней. Очевидно, что данная сделка затрагивает права не только пережившего супруга, но и наследника. В связи с этим имеет право на существование точка зрения, рассматривающая отказ от выделения супружеской доли как многостороннюю сделку между пережившим супругом и наследниками. Данную точку зрения можно обосновать, используя п. 1 ст. 6 ГК – применяя гражданское законодательство по аналогии. В качестве аналогии можно рассмотреть брачный договор (ст. 40 СК). Реализуемый путем заключения брачного договора переход совместно нажитого имущества в раздельную собственность только одного из супругов (а такие договоры заключаются достаточно часто) аналогичен анализируемому отказу пережившего супруга. Заключение брачного договора требует наличия двух сторон. При отказе пережившего супруга от выделения супружеской доли с другой стороны могут выступать наследники. На практике такую точку зрения нотариусы реализуют, как правило, только в единственном случае – когда речь идет о выделении доли в праве собственности на квартиру, которая была приватизирована супругами в совместную собственность. В этом случае нотариусы оформляют многостороннее соглашение между пережившим супругом и остальными наследниками об определении долей в праве собственности на квартиру. Некоторые нотариусы идут еще дальше и, если в числе наследников имеются несовершеннолетние или недееспособные, требуют представить письменное согласие органов опеки и попечительства на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на определенную долю общего имущества супругов (см.: Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. М., 2002. С. 133).

Однако, на наш взгляд, более обоснованна точка зрения, по которой отказ от выделения супружеской доли следует рассматривать как одностороннюю сделку. Эту точку зрения также можно обосновать при помощи аналогии. В качестве аналогии можно применить такие, сходные по содержанию, односторонние сделки, как отказ от наследства (п. 1 ст. 1157 ГК) и отказ от права собственности (ст. 236 ГК). Отказ от выделения супружеской доли не является отказом от наследства, так как, в соответствии со ст. 1150 ГК, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, совместно нажитого в браке с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Отказ от выделения супружеской доли не является и отказом от права собственности (ст. 236 ГК), поскольку при отказе от выделения супружеской доли переживший супруг предполагает переход прав на имущество супругов к наследникам, а не превращение имущества в бесхозяйное, как это предусматривает п. 1 ст. 225 ГК при отказе от права собственности. При этом как отказ от наследства, так и отказ от права собственности зачастую затрагивают интересы третьих лиц, однако ни в том ни в другом случае законодательство не требует получения их согласия на совершение правообладателем соответствующей сделки. Кроме того, в пользу вывода об одностороннем характере отказа от выделения супружеской доли говорит аналогия с выделением супружеской доли, поскольку свидетельство о праве собственности на имущество пережившему супругу выдается нотариусом по одностороннему заявлению пережившего супруга, в соответствии со ст. 75 Основ.

В соответствии со ст. 156 ГК к односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. В соответствии с п. 2 ст. 421 ГК стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Действующее законодательство устанавливает запрет на отказ от выделения супружеской доли, по-видимому, только в одном случае. Этот запрет введен Федеральным законом от 26 ноября 2002 г. “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации”, по которому доли супругов в квартире, которую они приватизировали в совместную собственность, в случае смерти одного из них должны признаваться равными.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что, хотя отказ от выделения супружеской доли из наследственной массы и не предусмотрен действующим законодательством, он имеет право на существование и является одним из законных способов распоряжения собственником своим имуществом, допускаемым п. 2 ст. 209 ГК. Однако лишь незначительная часть нотариусов оформляет отказ в явной форме, и эти нотариусы несут риск неблагоприятных последствий, если судебная практика не признает возможность существования отказа от выделения супружеской доли.

Проблема заключается в том, что, с одной стороны, вышеуказанная цепь рассуждений, приведшая к выводу о возможности существования отказа от выделения супружеской доли как односторонней сделки, слишком длинна и поэтому не все юристы ее принимают, а с другой стороны, оформление отказа от выделения супружеской доли из наследственной массы осуществляют нотариусы, которые, в соответствии с законодательством, должны отказывать в совершении нотариального действия, если совершение такого действия противоречит закону (ст. 48 Основ). Поэтому большинство практикующих нотариусов, признавая фактически право на отказ от выделения супружеской доли, оформляют его различными действиями в завуалированной форме. Самыми распространенными вариантами являются заявления от пережившего супруга к нотариусу с просьбой не выдавать свидетельство о праве собственности пережившего супруга или о том, что переживший супруг не будет получать указанное свидетельство. На наш взгляд, указанные заявления не дают нотариусу права отказаться от выделения супружеской доли, потому что отказ от оформления документов, подтверждающих право на супружескую долю, не является отказом от права на эту долю. Впоследствии переживший супруг, отказавшийся получать свидетельство, может в судебном порядке признать свое право на долю в имуществе супругов.

Кроме того, некоторые нотариусы, придерживаясь исторически сложившейся практики, считая, что выделение супружеской доли из наследственной массы является правом пережившего супруга (а также нотариуса, ведущего наследственное дело), но не является обязанностью, и не видя смысла в усложнении процедуры оформления наследственных прав, когда от пережившего супруга не поступило заявления о выдаче ему свидетельства о праве собственности, включают значащееся за наследодателем имущество в наследственную массу (см.: Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. М., 2002. С. 135). Очевидно, что такой подход противоречит ст. 1110 ГК и ч. 1 ст. 1112 ГК и также может впоследствии привести к отмене в судебном порядке свидетельства о праве на наследство. Мы считаем, что существование супружеской доли – объективная реальность, “не замечать” которую нотариус не имеет права. Выделение ее из наследственной массы путем получения свидетельства о праве собственности, действительно, является правом, а не обязанностью для пережившего супруга, но для нотариуса исключение этой доли из наследства должно быть обязанностью, по крайней мере при отсутствии оформленного надлежащим образом отказа пережившего супруга от такого выделения.

Более правильным, на наш взгляд, является реже встречающийся в нотариальной практике подход, при котором нотариус оформляет заявления от пережившего супруга и всех наследников (или соглашение между ними) о том, что в наследственной массе отсутствует имущество, на которое у супругов было право общей совместной собственности. При этом подходе необходимости в оформлении отказа от выделения супружеской доли не возникает, поскольку, по крайней мере формально, у пережившего супруга отсутствует право на такое выделение.

Зачастую заявление такого содержания имеет притворный характер, однако нотариус закрывает на это глаза. При этом, формально нарушая закон, нотариус, по сути, выполняет свою главную функцию – защиту прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ), а именно: предоставляет возможность оформить бесспорные наследственные права, не прибегая к сложной судебной процедуре.

Существует и другой подход, при котором нотариус полагает, что у пережившего супруга нет права отказаться от выделения супружеской доли, а нотариус обязан выделить эту долю независимо от волеизъявления пережившего супруга. Обосновывается это следующим. Из ст. 1110 ГК и ч. 1 ст. 1112 ГК следует, что, даже если общее имущество оформлено только на имя умершего супруга, нотариус, определяя наследственную массу, не может включить в нее все общее имущество супругов в целом. В наследственную массу войдет только доля в праве собственности, принадлежавшая умершему. Эта доля, в соответствии с п. 1 ст. 245 ГК, должна быть определена нотариусом как одна вторая от общего имущества.

Однако зачастую строгое следование букве закона и обязательное исключение супружеской доли из наследственной массы сопряжено со значительными трудностями для пережившего супруга, наследников и (или) нотариуса. Нередко это приводит к невозможности оформления законных прав граждан во внесудебном порядке, а иногда даже и в судебном.

В качестве примера можно привести наследование вкладов. Большинство нотариусов даже не пытаются оформлять наследственные права на них в соответствии с нормами Семейного кодекса о совместном имуществе супругов, так как в противном случае процедура может оказаться бессмысленно усложненной. Если попытаться выделить из наследуемых вкладов супружескую долю, то сразу возникает ряд вопросов: как установить источник вложенных денежных средств? может ли нотариус выдать свидетельство о праве собственности на долю во вкладе пережившему супругу, не имея никаких доказательств того, что имущество находилось в общей совместной собственности? что делать с компенсациями, полагающимися только определенной группе наследников? какова будет супружеская доля в случае, когда вклад сделан до заключения брака, а проценты по нему начислены в период брака?

Читайте также:  Претензия в автомастерскую

Другая группа проблем, возникающих при оформлении наследственных прав, связана не столько с механизмом, сколько с целесообразностью выделения доли пережившего супруга из наследственной массы. В качестве примеров, когда такое выделение влечет излишнее усложнение процедуры, можно привести следующие ситуации:

когда переживший супруг является одновременно единственным наследником по завещанию, но не может представить нотариусу документ, подтверждающий заключение брака;

когда переживший супруг тоже умер, не оформив своих наследственных прав и не получив свидетельства о праве собственности пережившего супруга; при этом круг наследников каждого из супругов одинаков.

В указанных случаях правовой результат будет одним, независимо от того, будет ли выделена супружеская доля или нет. Однако попытка такого выделения в обоих случаях вынудит пережившего супруга и наследников обращаться в суд.

В настоящий момент законодательство явно не предусматривает внесудебного механизма оформления наследственных прав как в указанных, так и в других проблемных ситуациях при существовании супружеской доли. Этот пробел законодательства порождает вышеуказанную множественность нотариальной практики. Поэтому такой механизм, несомненно, стоило бы разработать, и, на наш взгляд, за основу можно взять фактически используемый на практике в более или менее завуалированной форме отказ от выделения супружеской доли из наследственной массы. То есть следует законодательно предусмотреть право пережившего супруга на отказ от принадлежащей ему доли в праве собственности на совместно нажитое имущество.

Другая группа проблем, возникающих при оформлении наследственных прав, связана не столько с механизмом, сколько с целесообразностью выделения доли пережившего супруга из наследственной массы. В качестве примеров, когда такое выделение влечет излишнее усложнение процедуры, можно привести следующие ситуации:

Мировое соглашение

Определить содержание супружеской доли можно путем соглашения с остальными наследниками. Осуществляется это следующим образом:

  1. Выживший супруг получает свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов.
  2. У нотариуса вдовец/вдова и наследники составляют соглашение об определении состава выделенной супружеской доли.

Сторонами соглашения становятся наследники и совладелец общего с наследодателем имущества. В документе они указывают:

  • ФИО выжившего супруга, наследополучателей, наследодателя (его дата смерти);
  • состав совместно нажитого имущества с указанием стоимости объектов;
  • перечень активов, включенных в супружескую долю и отнесенных к наследственной массе;
  • дополнительные замечания.

На первый взгляд процедура из двух этапов кажется очень простой и быстрой. Но на практике встречаются и некоторые сложности. Это связано с тем, что наследники могут не согласиться с составом определенной доли и оспорить ее в суде. Решение органа правосудия при этом будет зависеть от следующих факторов:

Супружеская доля в наследстве

Супружеская доля в наследстве представляет собой часть наследственного имущества, которое полагается пережившему супругу после смерти второго супруга.

Гражданским кодексом РФ установлен порядок, в соответствии с которым при отсутствии завещания наследственное имущество должно делиться между наследниками в равных долях. Размер супружеской доли может быть изменен, если имущество является совместной собственностью супругов. Раздел этого имущества производится на основании других правил.

Супруг является наследником первой очереди по закону, а в некоторых случаях, при соблюдении определенных условий может претендовать на обязательную долю в наследственном имуществе.

Кроме этого переживший супруг является собственником совместно нажитого с наследодателем имущества. Это обстоятельство значительно влияет на определение размера наследственной массы и существенно увеличивает размер причитающегося имущества, полученного в наследство.

Особенности наследования супругов, право пережившего супруга при наследовании по закону и по завещанию, преимущественные права супругов при наследовании, рассмотрены в данной публикации.

О проблемах, возникающих при наследовании лиц, состоящих в гражданском браке, вы можете узнать из содержания этой статьи.

Порядок выделения обязательной доли в наследстве рассмотрен здесь.

Гражданским кодексом РФ установлен порядок, в соответствии с которым при отсутствии завещания наследственное имущество должно делиться между наследниками в равных долях. Размер супружеской доли может быть изменен, если имущество является совместной собственностью супругов. Раздел этого имущества производится на основании других правил.

Основания и условия

Если наследователь не оставил завещания, основанием для выделения супружеской доли является 256-я статья ГК РФ. Именно по ней супругу причитается обязательная ½ часть собственности наследователя. Если имеются другие законные или указанные в завещании наследники, они делят между собой оставшееся имущество. При этом несовершеннолетние и нетрудоспособные наследники в обязательном порядке получают причитающуюся им часть, даже если завещанием это не предусмотрено.

Брачный контракт — дополнительный документ, который вносит изменения в условия, действующие по умолчанию. Если такой договор был заключен в соответствии с требованиями закона и нотариально заверен, то содержащиеся в нем положения служат юридическим основанием для перераспределения прав собственности.

Если наследователь не оставил завещания, основанием для выделения супружеской доли является 256-я статья ГК РФ. Именно по ней супругу причитается обязательная ½ часть собственности наследователя. Если имеются другие законные или указанные в завещании наследники, они делят между собой оставшееся имущество. При этом несовершеннолетние и нетрудоспособные наследники в обязательном порядке получают причитающуюся им часть, даже если завещанием это не предусмотрено.

Обязательная доля

Как ближайшему родственнику и члену семьи, супругу выделяется обязательная супружеская доля в наследстве. Этот объем имущества определяют как реализацию законного права на наследство, куда входит совместная собственность.

При наследовании супружеской доли учитывают часть личной собственности, состоящей из подаренных, унаследованных материальных благ, а также прав на патенты (результат интеллектуальной деятельности, кроме доходов от нее).

Таким образом, вдовец или вдова сохраняет половину совместного имущества и претендует на остальное вместе с другими претендентами, если таковые появятся.

Независимо от последнего распоряжения наследодателя право на обязательную часть сохраняют нетрудоспособные супруги.

Что такое обязательная доля супруга

В наследственных правоотношениях выделяют такой момент как обязательная супружеская доля в наследстве. В этом случае подразумеваются гражданско-правовые (наследственные) отношения.


А уже вторая половина жилья делится между всеми законными наследниками поровну, включая этого же супруга. И тогда уже супруг реализует свои наследственные правомочия на оставшуюся часть недвижимости.

Судебное разбирательство

Судебное разбирательство – наиболее распространенный и самый затратный вариант. Для инициации судебного разбирательства придется оформить иск установленной формы. Если пренебречь необходимостью соблюдения нормативных требований, запрос даже не будет принят к рассмотрению. Поэтому важно учитывать те положения, которые отражены в содержании заявления:

  • наименование судебного учреждения, куда направляется иск;
  • персональные сведения об участниках разбирательства (истце и ответчике): ФИО, адрес, по которому проживает и зарегистрирован гражданин, контактная информация;
  • стоимость исковых требований – указывается цена имущества, установленная независимым экспертом;
  • описательная часть включает обстоятельства конфликтной ситуации. Так, потребуется указать дату, когда погиб супруг, перечень спорного имущества и притязания несогласных лиц;
  • исковые требования. Они формулируются как: выдел супружеской доли из наследственной массы и закрепление за истцом права на данное имущество;
  • перечень документов, прилагаемых к заявлению, для подтверждения содержания иска;
  • дата подачи;
  • подпись заявителя.

При подаче потребуется уплатить государственную пошлину, размер которой определяется стоимостью иска.

Вердикт судьи во многом зависит от подготовленности истца к обоснованию своей позиции. Чтобы повысить вероятность вынесения положительного решения, рекомендуется воспользоваться юридической поддержкой. На услуги специалиста придется дополнительно потратиться, однако его работа может существенно помочь с достижением цели.

  • наименование судебного учреждения, куда направляется иск;
  • персональные сведения об участниках разбирательства (истце и ответчике): ФИО, адрес, по которому проживает и зарегистрирован гражданин, контактная информация;
  • стоимость исковых требований – указывается цена имущества, установленная независимым экспертом;
  • описательная часть включает обстоятельства конфликтной ситуации. Так, потребуется указать дату, когда погиб супруг, перечень спорного имущества и притязания несогласных лиц;
  • исковые требования. Они формулируются как: выдел супружеской доли из наследственной массы и закрепление за истцом права на данное имущество;
  • перечень документов, прилагаемых к заявлению, для подтверждения содержания иска;
  • дата подачи;
  • подпись заявителя.

Кто может стать наследником помимо супруги?

Супруга может стать единственным получателем наследственного имущества и быстро оформить свое право. Но чаще всего наследников несколько. Кто же еще может стать претендентов и как происходит распределение наследственной массы?

При наследовании по закону наравне с женой умершего вступить могут также его родители и дети. Согласно статье 1142 ГК РФ, собственность покойного будет разделена между ними поровну. Например, если преемниками являются двое детей наследодателя, его мать и жена, то каждый из них получит 25% от наследства. Доля в наследстве для пережившего супруга может быть увеличена до 50%, если наследственная масса умершего будет признана совместно нажитым имуществом в период брака (статья 1150 ГК РФ).

Не призываются к наследованию родители, лишенные своих прав в отношении наследодателей-детей. А вот дети от предыдущего брака, рожденные вне него или усыновленные, имеют преимущественное право наследования.

Если первый круг преемников по закону отсутствует, отказался или не проявил интереса к вступлению, то происходит смена очередности. Вторыми на очереди (статья 1143 ГК РФ) будут братья и сестры покойного, а также его бабушки и дедушки. Дальше очередность преемничества выглядит так:

  • 3-е: дяди и тети.
  • 4-е: прадедушки и прабабушки.
  • 5-е: двоюродные бабушки и дедушки, внуки.
  • 6-е: двоюродные дяди и тети, племянники и правнуки.

Замыкает очередность седьмая группа претендентов, к которой относятся неродные, но официальные близкие: мачеха, отчим, пасынок и падчерица. При отсутствии всех претендентов собственность будет признана выморочной и передана в пользу государства.

Читайте также:  Договор социальной ипотеки

Завещание – это еще одна форма определения круга наследников. Наследодатель имеет право назначить возможность принятия своего имущества любому человеку, даже не имеющему с ним родственной связи. Каковы же особенности наследования по завещанию?

  • Наследодатель в документе может указать круг преемников, список недостойных получателей и определить условия возможности наследования.
  • Для каждого претендента может быть указан его размер доли в имуществе. Если распределения нет, то наследственная масса будет разделена поровну между всеми кандидатами.
  • Неучтенное имущество в завещании будет передано законным преемникам и распределено между ними в соответствии с их правом. Если их нет, то неунаследованная собственность будет разделена между претендентами по завещанию.
  • Супруга при наличии завещания имеет право на обязательную долю, если не была включена в список получателей. Доля жены или мужа также может быть увеличена, если оставленное имущество было приобретено супругами совместно в браке.
  • Наследодатель в документе может указать круг преемников, список недостойных получателей и определить условия возможности наследования.
  • Для каждого претендента может быть указан его размер доли в имуществе. Если распределения нет, то наследственная масса будет разделена поровну между всеми кандидатами.
  • Неучтенное имущество в завещании будет передано законным преемникам и распределено между ними в соответствии с их правом. Если их нет, то неунаследованная собственность будет разделена между претендентами по завещанию.
  • Супруга при наличии завещания имеет право на обязательную долю, если не была включена в список получателей. Доля жены или мужа также может быть увеличена, если оставленное имущество было приобретено супругами совместно в браке.

Кто может ухаживать за престарелым человеком

Требования к гражданину, осуществляющему уход:

  • минимальный возраст 14 лет;
  • максимальный возраст для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет;
  • отсутствие официального трудоустройства;
  • отсутствие пенсии;
  • лицо не состоит на учете в центре занятости.

Важно! Лицо, осуществляющее уход, имеет право на получение компенсационной выплаты.

Компенсационная выплата не назначается в случае ухода за гражданином, который получает 2 пенсии. Правом на вторую пенсию наделяются военные пенсионеры, пожарные, силовики, сотрудники уголовно-исполнительной системы, службы контроля за наркотиками и Госгвардии.

Сколько платят за опекунство и как его оформить?

Вопрос детей-сирот, которые поневоле остались на попечении государственных учреждений – это проблема, которую неспособна пока решить ни одна страна. Государство старается максимально обеспечить интернаты и детские дома, чтобы сотрудники создали хорошие условия. Но никакое даже самое лучшее заведение не сможет заменить настоящую семью. Для каждого ребенка важны мама и папа. Для стимуляции граждан, чтобы они оформляли опеку над детьми сиротами, правительство приняло решение о перечислении специальных пособий для обеспечения приемных чад всем тем, в чем они нуждаются.

  • 1. Кто может оформить выплаты?
  • 2. Требования к будущим опекунам – 5 главных пунктов
  • 3. Кому не позволят стать попечителем?
  • 4. Как оформить ежемесячное пособие и какова сумма?

Пособие – это социальная ежемесячная материальная помощь, которая создана, чтобы опекунам было легче справиться с финансовыми проблемами, которые свойственны большинству российских семей с детьми. На размер поддержки влияет много разнообразных факторов. Это не субсидия или скидка на покупку детских вещей, это прибавка к общему семейному бюджету, которую нужно тратить исключительно на подопечного.

Индексация подобных выплат производится ежегодно, поэтому необходимо регулярно уточнять суммы, выплачивающиеся гражданам, у которых под опекой есть несовершеннолетние. Перерасчет происходит на основании разных факторов: прожиточный минимум на текущий год, инфляция в стране, средняя заработная плата. Благодаря таким перерасчетам, сумма не является фиксированной и повышается каждый год.

Материальная помощь предназначена людям, которые взяли под опеку чужих детей. Опекун может быть каким-то дальним родственником подопечного. Обычно берут чад, оставшихся без попечения родителей, или сирот. Если родители лишены род. прав, но есть бабушки, дяди или тети, то они могут оформить документы и получать необходимые выплаты.

Согласно общим требованиям, первоочередными кандидатами на оформление опеки над ребенком считаются близкие родственники.

Попечителем может выступать не только семейная пара, но и одинокие люди. В детских домах и интернатах нет столь жестких требований к статуту. Им становится гражданин, который официально подписал договор о приемной семье. Такую бумагу в обязательном порядке подписывает будущий опекун и орган, который занимается попечительством над ребенком во время его подписания. Обычно это социальная служба. После заключения контракта человек является законным опекуном.

  • Взять ребенка из детдома – кто и как может оформить усыновление или опекунство
  • Расчет больничного – сколько и в какие сроки платят?
  • Компенсация за детский сад – кто может получить и как ее оформить?

Чтобы получить над ребенком опеку гражданину нужно собрать документы, которые подтвердят его возможности выполнять такие функции. Любой человек, решившийся на этот шаг, обязан соответствовать следующим требованиям:

  • Материальная стабильность. Должен быть регулярный доход, зарплата, позволяющая содержать подопечного. Если человек безработный, значит у него практически нет шансов.
  • Отсутствие судимости. Если она есть, закон запрещает таким людям оформлять опекунство над несовершеннолетним.
  • Дееспособность. У претендента должно быть отличное здоровье: и физическое, и психологическое.
  • Расположение к детям. Отношения с собственными чадами или с приемными должны строиться на основе взаимопонимания и любви.
  • Наличие жилья. Этот пункт значительно увеличивает шансы.

Если верить практике, то бабушки и дедушки первыми забирают ребенка под опеку. И закон тоже принимает во внимание людей преклонного возраста. Ст. 146 СК РФ гласит, что оформить опекунство могут совершеннолетние дееспособные несудимые лица, которые раньше не лишались родительских прав. Требования к пенсионерам:

  • Обеспеченность. Это основное требование, потому что именно такие граждане не имеют стабильного дохода, а содержание несовершеннолетних детей требует постоянный финансовый источник.
  • Здоровье. У пенсионера не должно быть заболеваний.
  • Отсутствие судимости. Это правило распространяется и на пенсионеров в том числе.

Гражданский кодекс гласит, что некоторые лица не имеют права на оформление опекунства над несовершеннолетним. Это люди, у которых:

  • есть наркотическая зависимость;
  • переходящие хронические заболевания (туберкулез, рак);
  • судимые лица;
  • инвалиды 1 группы;
  • люди, которых ранее лишали родительских прав.

Для официального оформления опекунства претендент обязан подготовить бумаги, которые подтверждают его возможности относительно воспитания. И именно сбор документов иногда становится препятствием. Вот их перечень:

  • справка из больницы, подтверждающая, что претендент совершено здоров;
  • справка из полиции об отсутствии судимостей;
  • свидетельство об успешном окончании родительских курсов (оно необходимо, если у кандидата нет собственных детей);
  • характеристика будущего опекуна;
  • копия паспорта и документы на жилье.

Если ребенок старше десяти лет, то социальные службы требуют и его официального согласия на опеку!

Характеристика – это документ, который содержит биографию кандидата, информацию о его характере, местах, где он обучался, и где работает в данный момент. Для достоверности ее пишет руководитель предприятия, на котором трудится претендент. Сведения должны быть правдивыми и объективными, потому что от них зависит принятие решения.

Для официального оформления такой выплаты обращаются в отдел соц. защиты по месту жительства. Делается это сразу же после подписания договора. В социальную службу предоставляется такой пакет документов: договор о приемной семье, бумаги опекуна и ребенка. Если у человека есть все основания, чтобы государство увеличило пособие, нужно предоставить подтверждение. Увеличение возможно, если:

  • семья многодетная;
  • малыш, который находится под опекой, инвалид.

Если документы не предоставлены, то опекун получает стандартную выплату. В зависимости от региона проживания при усыновлении ребенка приемным родителям платит государство такое ежемесячное содержание:

  1. 1. Больше 5 тысяч рублей – вознаграждение при условии, что усыновленных детей не больше трех.
  2. 2. Свыше 10 000, если количество подопечных более 3.
  3. 3. Ежемесячно на каждое чадо полагается доплата на еду в размере 1601 руб.
  4. 4. Больше 4,5 тысяч на содержание усыновленного ребенка, не достигшего 6 лет.
  5. 5. 7 000 рублей за приемного ребенка в месяц (возраст от шести до восемнадцати лет).

Родителям, опекающим детишек, положены льготы на оплату коммунальных услуг. Отвечая на вопрос, сколько платят за опекунство, можно сказать, что в России сумма составляет не меньше десяти и не больше двадцати тысяч рублей в месяц. Отдельно оплачивается единовременная покупка мебели.

Если документы не предоставлены, то опекун получает стандартную выплату. В зависимости от региона проживания при усыновлении ребенка приемным родителям платит государство такое ежемесячное содержание:

Виды выплат при опекунстве над несовершеннолетними. Сколько платят опекунам за опекунство над ребенком единовременно

Выплаты, связанные с опекой над детьми, можно разделить на несколько групп:

  • разовая выплата;
  • ежемесячное пособие;
  • вознаграждение приемным родителям;
  • региональные пособия на детей, взятых под опеку.

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предусматривает выплату разового пособия при передаче ребенка опекуну (попечителю). Его величина постоянно индексируется. Если сравнивать, сколько платили за опекунство над ребенком в 2018 году (16 759,09 рублей) и сколько платят за опекунство над ребенком в 2019 году (17 479,73 рублей), то увидим, что размер выплат был проиндексирован на коэффициент 1,043.

Сколько платят за опекунство над ребенком, также зависит от того, в каком из субъектов федерации он проживает. Как мы писали выше, в регионах, где имеются районные коэффициенты, размер пособия соответственно повышается.

  • если состояние здоровья подопечного отнесено к 1-й или 2-й группе (имеется в виду именно группа здоровья, а не группа инвалидности) — 12 650 рублей за ребенка младше 3 лет и 9 200 рублей — за ребенка старше 3 лет;
  • если состояние здоровья подопечного отнесено к 3–5-й группам — 25 000 рублей.
Добавить комментарий